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商標所有人無需證明故意侵權即可尋求侵權者的利潤

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在最高法院的一項一致裁決中,美國最高法院裁定,商標所有人不必證明故意侵權,即可從商標侵權者那里尋求利潤損失。的情況下,ROMAG緊固件公司訴化石公司等,情況編號18-1233,參與長期運行的商標雙方之間的侵權糾紛。盡管Romag已在下級法院訴訟中成功證明Fossil侵犯了Romag的商標,涉及手表和錢包上的磁性緊固件,但由于無法證明侵權是故意的,因此被拒絕追回680萬美元的Fossil利潤。法院認為,聯邦《蘭納姆法》所規定的法定語言并不禁止該裁決,它撤消了上訴法院的判決,并根據其意見將案件發回進一步訴訟。
《蘭納姆法》(Lanham Act)中有關商標違法行為的補救措施的相關部分,第35條,狀態60。經修訂的439–440(美國法典15 USC§1117(a))規定:
“如果侵犯了在專利商標局注冊的商標的注冊人的任何權利,則違反本標題第1125(a)或(d)條,或者故意違反本標題第1125(c)條,應已建立。。。,則原告有權在不違反本法第1111條和第1114條的規定的前提下,并在平等原則的約束下,追償(1)被告的利潤,(2)原告承擔的任何損害賠償,以及(3)訴訟費用。”
盡管根據聯邦法律何時需要表現出故意性才能獲得裁決,下級法院之間存在分歧,但一致通過的法院認為,規約的特定語言沒有這種限制。
法院認為,法院審議了一些歷史性的“衡平法原則”的論點,該論點在某些法院適用于要求獲得有意收回利潤的證據以及《蘭納姆法》其他各節中要求對某項行為表現出蓄意的特定語言。回收利潤。法院在作出裁決時指出,“《蘭納姆法》中關于商標救濟的規定違反……從來不需要這樣的表現”,“應避免[成文]的成文法,尤其是當它們包含在同一成文法的其他地方時。”盡管承認某些政策論點要求表現出故意性為收回利潤,意見書的作者戈拉奇法官指出,“調和類似的競爭性和無與倫比的政策目標的位置應由決策者來解決”,法院的作用僅限于“閱讀并適用”這些決策者制定的法律,在這里,我們的任務很明確。”
規約的同一部分還規定:“法院應評估此類利潤和損失,或根據其指示對其進行評估,”并且“法院應裁定追償款額基于利潤的不足或過高,法院可根據案件的情況酌情決定對法院認為合理的金額作出判決。”因此,法院明確指出,在決定授予利潤時,法院可以自由地考慮“自愿”這一重要決定因素。
該決定應立即對商標所有人和涉嫌侵權者的訴訟策略產生重大影響。我們希望商標執法將有所增加,因為被告利潤的可獲得性通常將成為提起訴訟的有力依據。相應地,侵權者的利益遠比禁制令遙不可及,尤其是在商標所有人無法確定其遭受重大損害的情況下。此外,該決定還取消了向第三巡回法院提起購物的訴訟,例如,第三巡回法院是以前僅有的幾個巡回法院之一,該巡回法院允許在沒有故意侵權證據的情況下收回被告的利潤。在建立對侵權人的個人管轄權的前提下,商標所有者現在可以在其選擇的管轄范圍內尋求侵權人的利潤,而無需證明存在故意侵權行為。這也應成為商標所有者采取訴訟作為強制執行策略的額外激勵措施。

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