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專利,商標和商業秘密

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雖然版權法是Internet上最重要的知識產權法,但您需要對專利,商標和商業秘密法有足夠的了解,以避免侵犯他人擁有的知識產權,并能夠利用這些法律提供的保護。法律。本章將討論這三個知識產權法。
在第26章中,我們討論了使用這三個法律和版權法保護自己的材料的方式。第3章討論了知識產權所有權。第15章介紹了選擇產品名稱。
專利法
美國的專利法基于聯邦法規,即專利法。禁止各國授予類似于專利法所規定的保護。
受保護的作品類型
專利法保護制品的發明(實用新型專利)和裝飾性外觀設計(外觀設計專利)。
受實用新型專利保護的發明包括任何新的和有用的過程,機器,制造或物質組成。本質上,發明可以是電氣的,機械的或化學的。受實用專利保護的發明實例包括微波爐,用于清理溢油的基因工程細菌,運行現金管理賬戶的計算機化方法以及硫化橡膠的方法。
受實用新型專利保護的與互聯網相關的發明包括通信協議,數據壓縮技術,接口,聯網方法,加密技術,接口,在線支付系統以及信息處理和檢索技術。在電子商務領域,可授予專利的發明和流程包括電子郵資,電子現金和電子商務業務方法(在本章稍后討論)。
受外觀設計專利保護的制成品示例包括跑鞋鞋底設計,純銀餐具設計和飲水器設計。
標準品
授予實用新型專利和外觀設計專利有嚴格的要求。我們將在本節中討論需求。
設計專利
要獲得外觀設計專利的資格,外觀設計必須是新穎的,原始的和裝飾性的。設計專利通常不適合保護與Internet相關的軟件過程的元素。設計專利被認為是相當狹窄的知識產權保護,因為它們僅限于商品的裝飾外觀。設計專利的所有者很少起訴對侵權者實施其專利。
實用專利
為了獲得實用新型專利的資格,一項發明必須是新穎的,有用的且“非顯而易見的”。
為了滿足新穎性要求,在申請人發明發明之前,該發明一定不能被該國的其他人所知道或使用,并且在申請人之前,也不得在美國或其他國家的印刷出版物中對其進行專利或描述發明了它。新穎性要求的基本原理是,授予專利以換取發明人向公眾披露其發明細節的權利。如果發明人的作品不是新穎的,那么發明人就不會增加公眾知識,因此不應授予發明人專利權。
對于大多數發明來說,滿足有用的要求很容易。如果一項發明可以應用于社會中的某些有益用途,則它是有用的。
為了滿足非顯而易見的要求,本發明必須與現有技術和知識充分不同,以使得在做出本發明時,作為一個整體,對于該領域的普通技術人員來說,本發明作為整體將不是顯而易見的。該要求確保了專利僅是為了真正的進步而授予的,而不是僅僅出于技術上的修改或技術人員對現有發明的修改而授予的。
首先發明還是首先申請?
如果兩個彼此獨立工作的發明人幾乎同時取得了可專利的結果,誰會獲得專利?在美國,專利權是發明所主張標的物的第一人(即使發明的人并非首先提出專利申請的人)。只有美國和菲律賓擁有第一個發明的系統。在其他國家/地區,即使不是第一個發明要求保護的主題的人,第一個提交專利申請的人也會獲得專利。
很難獲得實用新型專利。即使某項發明或方法滿足新穎性,實用性和非顯而易見性的要求,但如果該發明在申請日之前一年以上在美國或其他國家/地區的印刷出版物中獲得了專利或說明,則該專利也不會被授予專利,或發明在申請日之前已在美國公開使用或出售超過一年。該規則被稱為“法定條”。如果您認為自己的技術可以申請專利,則在顯示或分發發明之前,應聯系專利律師。發明公開之后的一年寬限期僅在美國可用。在大多數其他國家/地區,必須在公開公開發明之前提交專利申請。
互聯網上的“印刷出版物”
在應用法定禁止規則時,如果對特定領域感興趣的那部分公眾能夠充分獲取該材料,則該材料被視為“印刷出版物”。據推測,互聯網上提供的材料可以算作“印刷出版物”。在Web上發布有關可能獲得專利的材料的信息之前,請聯系專利律師。
抽象的思想和思想觀念沒有專利權。科學原理,自然法則和自然現象的發現不享有專利權(盡管此類發現的應用具有專利權)。尚未歸結為某種實際應用的數學算法被認為是非專利的。但是,要求采用數學算法并產生“有用的,具體的和切實的結果”的系統或方法的權利要求是可獲專利的。道富銀行(State Street Bank&Trust Co.)訴Signature Financial Group案,149 F3d 1368(Fed Cir 1998),證書。不可否認,525美國1093(1999)。道富銀行所涉及的軟件流程每天的交易活動結束后,計算機系統使用case案例來重新計算共同基金池的股價,同時考慮了當日每個共同基金應占的損益和支出。最終股價是“有用,具體和實際的結果”。
直到最近,人們仍認為交易業務方法沒有專利權。但是,在道富銀行案中,法院明確指出,實施商業方法的系統或方法只要滿足新穎性,實用性和非顯而易見性的要求,便可以申請專利。
您可能已經閱讀了有關與Internet相關的經商方法的新專利。這里有一些:
CyberGold的專利方法可以獎勵那些收到在線廣告的客戶
Netcentives的專利,用于獎勵在線購買者以飛行常客里程
Priceline.com的逆向拍賣專利
Open Market的專利與安全的在線信用卡付款有關
Amazon.com的“一鍵式”技術和會員計劃專利
有人認為商業方法不應該申請專利。在道富銀行一案中,聯邦巡回上訴法院對所有專利上訴進行了審查,裁定原本可以取得專利的客體的程序不會因為涉及商業方法而被授予專利。最高法院拒絕提供證明書,拒絕審查上訴法院的立場。除非國會修改《專利法》,否則涉及商業方法的流程必須獲得專利。但是,它們必須滿足本節前面討論的嚴格的專利保護要求。專利商標局現在正在對商業方法專利進行二級審查。
獲得保護的程序
通過在向美國專利商標局(www.uspto.gov)提交的申請中證明本發明符合授予專利的嚴格標準,可以獲得專利保護。專利申請過程是一個昂貴,耗時的過程(通常至少需要兩年)。盡管您可以自己提交專利申請,但是申請過程很復雜。您應該考慮使用經驗豐富的專利律師或專利代理人(通過美國專利商標局特殊專利律師資格考試的非律師)。
如果您希望能夠在無需承擔常規專利申請中涉及的費用和文書工作的情況下聲明“正在申請專利”狀態,請考慮提交“臨時專利申請”(PPA)。PPA有效期為一年。PPA申請日期可以用來證明PPA文件中描述的發明早于本領域中的其他發明。
專有權
專利權人有權在專利有效期內,禁止他人在美國制造,使用,出售,提議出售或進口專利發明或設計。在專利有效期內未經專利所有人許可在美國境內制造,使用,出售,提供或出售專利發明或外觀設計的任何人都是侵權人,即使他或她未復制專利發明或設計,甚至了解它。
范例/開發人員的工作人員自己開發了用于處理多媒體作品中圖像的軟件。盡管開發人員不知道,但Inventor擁有該圖像處理方法的專利。開發人員對軟件的使用侵犯了Inventor的專利。
持續時間
根據現行法律(1995年6月8日生效),實用新型專利的授予期限為自專利申請提交之日起二十年。
示例/ Amazon.com,Inc.于2000年2月22日獲得了其附屬計劃的專利。該專利申請于1997年6月27日提交。該專利將于2017年6月到期。
根據先前的法律,專利保護自專利發布之日起持續十七年。根據現行法律,如果一項專利申請的待決時間超過三年,則可以延長該專利的期限,使申請人可以享受十七年的專利權。
示例/發明人于1997年6月15日提交了專利申請。她于2000年12月15日獲得專利。她的任期可以延長,因此她的專利要到2017年12月才到期。
僅當延誤不是申請人的過錯時,才可以使用擴展。
對于在1995年6月8日之前存在的實用新型專利,專利期限是自頒發之日起十七年(根據先前法律的期限)或自申請提交之日起二十年中的較大者。設計專利的有效期為十四年。
專利申請必須包含對發明的書面說明以及如何以使他人能夠制造和使用本發明的完整術語來制造和使用本發明。授予專利后,該信息(即公開內容)以及專利的“權利要求”(專利權人定義的合法權利)也將向公眾公開。一旦一項發明或設計的專利權過期,任何人都可以自由制作,使用或出售該發明或設計。
專利商標局維護著一個免費的在線可檢索的美國專利在線數據庫,該數據庫自1976年1月1日以來在www.uspto.gov/patft/index.html上發布。IBM已建立了一個自1971年以來免費的可搜索的美國專利數據庫。可在www.delphion.com上獲得。諸如Micropatent(www.micropatent.com)之類的商業服務在其數據庫中包括1971年以前的專利。也可以在全美國的專利和商標保管庫中搜索專利,有關該庫的信息,請訪問www.uspto.gov。
樣本說明和聲明語言
Amazon.com會員計劃的規格部分從以下描述開始:“本發明提供了一種軟件系統和方法,用于使互聯網銷售實體……能夠與各自的網站或其他網站合作有效地營銷和銷售商品第一個權利要求以這種方式開始:“一種在合伙人的協助下銷售物品的方法,該方法包括:提供一個網站系統,該網站系統包括可瀏覽的物品目錄并提供服務。允許客戶以電子方式購買物品。。該專利是專利6,029,141,“基于Internet的客戶推薦系統”。
盡管大多數國家/地區發布專利申請,但國會直到最近才修改了美國專利法,以允許專利商標局發布專利申請。從2000年11月29日開始,專利商標局將在專利申請提交后的18個月內發布專利,除非申請人證明在要求專利申請發布后的18個月內不在尋求外國專利保護的國家。該公布規定不適用于外觀設計專利申請。
專有權的限制
專利所有者的專有權有兩個主要限制。它們在本節中討論。
功能等效產品
專利所有人可以將其他人排除在生產,使用或銷售產品或使用與專利發明具有實質相同功能的過程中。但是,專利并不能保護專利所有者免受功能相同的產品或以不同方式工作的過程的競爭。
示例/ Microco擁有涵蓋激光打印機的專利。盡管Microco可以阻止他人制造,使用或銷售與Microco打印機基本相同的工作方式的激光打印機,但它無法阻止他人制造,使用或銷售以不同方式工作的激光打印機。
無效
在侵權程序中,已授權專利的有效性可能會受到質疑。侵權訴訟的被告通常會提起專利無效的抗辯,聲稱專利所涵蓋的發明不是新穎的也不是顯而易見的。專利侵權訴訟導致裁定美國專利商標局在授予專利方面犯了錯誤是很常見的。
專利有效期
在執行電子商務業務方法專利的侵權訴訟中,專利無效無疑是一個問題。例如,當Amazon.com起訴Barnesandnoble.com侵犯亞馬遜的“一鍵式購物”專利時,Barnesandnoble.com的辯護包括專利無效。Barnesandnoble.com堅持認為,“一鍵式購物”并不是新穎的或顯而易見的,并且授予Amazon.com專利的專利審查員會意識到,當審查員審閱Amazon的專利時,他可以獲得所有相關的“現有技術”專利申請。
避免侵權
與互聯網相關的新專利和電子商務專利正以創紀錄的數量被授予。如果您了解專利并擔心您的操作可能會侵犯專利,請咨詢專利律師。
如果您的潛在侵權操作仍處于計劃階段,則咨詢專利律師尤為重要。根據收到的法律建議,您可以決定修改自己的操作以避免侵權—或者可以決定從專利所有者那里獲得許可。在獲得法律建議之前,請避免在計劃中投入更多的金錢或時間。
如果您了解到最近已經使用一種經商的方法授予了專利,則您可能擁有“早期發明人”抗辯(也稱為“第一發明人”抗辯)。在對State Street Bank案(在本節前面討論)做出裁決之后,在1999年末將早期發明人抗辯加入了《專利法》。在做出該決定之前,人們認為商業方法不具有專利權。現在,數以千計的商業方法專利申請正在申請中。早期發明人抗辯僅適用于商業方法專利,是對滿足以下兩個條件的侵權行為的全面辯護:
在專利權人的專利申請日期之前將專利所涵蓋的主題用于商業用途。
本著誠意行事,至少在專利權人的專利申請日之前一年,“減少了實踐的范圍”(執行了發明)。
長期以來,“海底專利”一直是快速發展的領域中關注的問題。潛水艇專利是直到發行之前一直是秘密的專利,屆時競爭對手和其他公司已經投入大量資金來使用新專利所涵蓋的技術。您無法采取任何措施消除海底專利的風險。但是,許多專利申請現在將在提交18個月后公布,這一事實有助于降低風險。
如果您擔心其他人將要使用他們的商業方法申請專利并且您已經在Internet上使用它,請在本節前面提到的法定律師欄中放心。在專利申請日之前一年以上在美國公開使用或銷售的發明不得授予專利。
商標和服務標志是商品制造商和服務提供者用來識別其商品和服務,并將其商品和服務與他人生產和出售的商品區分開的詞,名稱,符號或設備。
示例/Microsoft Corporation使用商標FrontPage來識別公司的Web開發軟件,并將其軟件與其他供應商的Web開發軟件區分開。
為了便于表達,我們在本書中將使用“商標”一詞來指商標(用于商品)和服務商標(用于服務)。
對于商業中使用的商標,根據《聯邦商標法》《蘭納姆法案》可獲得聯邦商標保護。許多州都有類似于《蘭納姆法案》的商標注冊法規,所有州都根據商標的普通法(非成文法)保護未注冊的商標。
受保護的作品類型
用作商標的單詞示例包括相機的柯達(Kodak)和餐廳服務的Burger King。用作商標的標語示例包括:用于航班的美聯航“飛過友好的天空”,以及用于保險服務的“一塊石頭”。用作商標的字符包括用于烘烤食品的Pillsbury's Dough Boy和用于早餐食品的Jemima姨媽。
聲音可以用作商標,例如國家公共廣播電臺使用的叮當聲。產品的形狀和配置(例如,可口可樂使用的獨特形狀的瓶子)也可以作為商標。
標準品
商標保護適用于能夠區分所有者的商品或服務與他人商品或服務的文字,名稱,符號或設備。僅描述商品類別而不將商標所有者的商品與他人提供的商品區分開的商標是不受保護的。
實例/“玉米片”一詞作為谷物的商標是不可保護的,因為該術語描述了由許多谷物制造商出售的一種谷物,而不是區分一個谷物制造商的商品。
與在美國已經使用過的商標非常相似,以至于可能引起混淆或錯誤的商標不受保護。地理上的描述性標記-愛達荷州種植的馬鈴薯的“愛達荷州”-不是源自該地理區域的產品的受保護商標(所有愛達荷州馬鈴薯種植者都應能夠在銷售其馬鈴薯時使用“愛達荷州”)。具有欺騙性的地理標志性商標是不能保護的。
舉例/密歇根州皮革制品商店的老板和田弘一(Hromichi Wada)試圖在聯邦政府注冊皮革制品的名稱為New York Ways Gallery。專利商標局拒絕注冊該名稱,因為它認為公眾會認為Wada的商品來自紐約。聯邦巡回上訴法院維持了專利商標局的裁決。在和田弘道一案中,194 F3d 1297(Fed Cir 1999)。
獲得保護的程序
通過向專利商標局(www.uspto.gov)提交商標注冊申請可以獲得最有效的商標保護。聯邦法律還保護未注冊的商標,但這種保護僅限于實際使用該商標的地理區域。
聯邦保護
聯邦注冊僅限于州際貿易中使用的商標(或打算用于州際貿易中的商標)。1989年11月之前,只有在商標所有人實際將商標用于商業用途之后,才能提出商標申請。根據現行法律,有“善意”意圖在商業中使用商標的人可以申請注冊商標。
對于聯邦注冊商標,可以選擇使用聯邦注冊通知。聯邦注冊人可以通過在商標上顯示“在美國專利商標局注冊”字樣或符號?來通知其商標已注冊。
國家保護
普通法規定的國家商標保護,只需采用商標并將其與商品或服務結合使用即可獲得。該保護僅限于實際使用商標的地理區域。
向州商標局提出申請可獲得國家法定保護。那些依賴州商標法進行保護的人不能使用聯邦商標注冊符號,但是可以使用符號tm(或對于服務商標為sm)。
域名作為商標
僅域名注冊不會傳達商標權。但是,如果您使用域名來標識您的商品或服務(例如,在您的電子商務網站的廣告中使用域名),則會獲得商標保護。在“選擇強商標”的第15章中討論了此主題。在第16章中討論了域名注冊。
專有權
一般而言,無論是聯邦法律還是州的商標法,都通過授予商標所有人在其所使用的商品或服務類型上使用商標的專有權,來保護商標所有人的商業身份(商譽,聲譽和廣告投資)。使用商標。以可能引起混淆的方式將商標用于商品或服務的任何人都是侵權人。商標所有人可以獲得禁止他人混淆使用其商標的禁令,并可以收取侵權賠償。
示例/分布式學習公司以商標Personal Tutor的形式銷售一系列交互式培訓產品。如果Giant Multimedia Company開始以Personal Tutor的名義銷售交互式培訓產品,則購買者可能會認為Giant的產品與Distributed Learning的產品來自同一來源。Giant侵犯了Distributed Learning的商標。
商標聯邦注冊的最重要好處之一就是所獲得權利的全國范圍。對于注冊人,實際上,聯邦注冊保留在美國新地區開始使用該商標的權利。
示例/ 1999年3月,加利福尼亞州的一家小型多媒體公司SmallComputerCorporation獲得了用于計算機游戲的商標Abra的聯邦商標注冊。直到2000年,Small Multimedia才開始在紐約的計算機游戲中使用該商標。1999年9月,Giant Company在紐約的計算機游戲中開始使用Abra。由于小型多媒體的聯邦注冊賦予它使用權阿布拉整個美國,它優于巨人的使用權阿布拉,小型多媒體可以使用阻止巨人阿布拉電腦游戲在紐約,盡管巨人使用開始阿布拉在紐約在Small Multimedia之前。
第15章“商標保護”中討論了聯邦注冊的其他優點。
根據州商標法的商標所有者的權利(以及根據聯邦法律的未注冊商標所有者的權利)通常限于所有者使用商標的地理區域。
示例/(在本示例中,我們僅更改了上一個示例中的一個事實。)Small Multimedia Company沒有獲得聯邦商標注冊。現在,巨人在紐約的計算機游戲上使用Abra的權利優于Small Multimedia在紐約的計算機游戲上使用Abra的權利,因為巨人是第一個在紐約的計算機游戲上實際使用該商標的人。
上網使用
在最后一個示例中,如果第一家在計算機游戲上使用Abra的公司Small Multimedia Company在網站上出售了它的游戲,該怎么辦?世界各地的人們都可以查看該網站。這是否意味著Small Multimedia在全世界使用Abra?我們不知道答案。目前尚不清楚當商標僅受州或普通法保護并在互聯網上使用時,上述規則將如何適用。
持續時間
聯邦商標注冊證書的有效期為十年,但要在第六年提交繼續使用誓章。只要該商標仍在商業中使用,則可以連續10年續簽聯邦注冊。狀態注冊的持續時間因州而異。只要商標繼續使用,普通法權利就會持久。
專有權的限制
商標法并沒有針對商標的使用提供保護,以免引起消費者之間的混淆,錯誤或欺騙,但是稀釋法可以提供更廣泛的保護(請參見“稀釋”,第15章)。
示例/ Western Software已在Web開發工具軟件上使用Flap進行了聯邦注冊。如果Giant公司開始在其桌面發布軟件上使用Flap,則Giant可能會侵犯Western Software的商標,因為消費者可能認為桌面發布軟件和Web開發工具軟件來自同一來源。但是,如果Giant開始在滅火器上使用Flap,則Giant可能不會侵犯Western Software的商標。消費者不太可能認為Flap軟件和Flap滅火器來自同一來源。
避免侵權
第15章中提供了有關如何避免商標侵權的提示。第16章中了有關如何選擇域名時如何避免商標侵權的技巧。第24章中提供了使用他人擁有的商標的規則。
貿易秘密法
商業秘密是指對擁有者有價值的,通常不為人們所知并且由擁有者保密的任何類型的信息。商業秘密僅受州法律保護。在許多州有效的《統一商業秘密法》將商業秘密定義為“信息,包括通過不為人所知而獲得獨立經濟價值的公式,模式,匯編,程序,設備,方法,技術或過程。尚無法確定,并且需要進行合理的努力以保持機密性。以下類型的技術和商業信息是可以受商業秘密法保護的材料示例:
客戶清單。
設計。
教學方法。
制造過程。
文件追蹤程序。
生產產品的公式。
不能申請專利的發明和方法可以受到商業秘密法的保護。專利申請人通常在專利申請未決期間依靠商業秘密法來保護其發明。
標準品
通常使用六個因素來確定材料是否是商業秘密:
在索賠人的業務范圍之外了解信息的程度。
索賠人的員工了解信息的程度。
索賠人為保護信息保密所采取的措施的程度。
信息對索賠人和索賠人的競爭對手的價值。
索賠人在開發信息上花費的精力或金錢。
他人可以輕松獲取信息。
如果信息為信息所有者帶來了實際或潛在的商業利益,則它具有價值。盡管從專利法的角度來看,商業秘密不一定是唯一的,但眾所周知的信息不受商業秘密法的保護。
獲得保護的程序
當所有者對有價值的信息保密時,商業秘密保護將自動附加。商業秘密所有人有權阻止他人盜用和使用商業秘密。有時,盜用是工業間諜活動的結果。許多商業秘密案件涉及將其前雇主的商業秘密用于新業務或新雇主的人。
只要繼續滿足保護要求(通常是對所有者的價值和保密性),商業秘密保護就會持久。如果所有者未能采取合理的步驟來保護信息的秘密,則保護將丟失。
示例:Sam發現了一種在多媒體作品中處理圖像的新方法后,他在多媒體會議上向許多其他開發人員演示了他的新方法。Sam失去了對圖像處理方法的商業秘密保護,因為他沒有對方法保密。
專有權的限制
商業秘密所有人只能針對盜用提出追索權。通過獨立研究或逆向工程(將產品拆開以查看其工作原理)來發現受保護的信息并不是盜用。
國際保護
要在另一個國家獲得專利,商標和商業秘密保護,您必須遵守該國家獲得保護的要求。對于這些知識產權,沒有國際公約為美國的權利所有者提供自動保護。

標簽:肇慶 山東 河源 邢臺 攀枝花 北海 資陽 黃石

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