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影響商標糾紛案件判決說理水平的主要因素與不足

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我國改革開放以來在商標糾紛案件中判決說理水平得到了極大的提高,其主要影響因素和存在的不足主要體現在以下三個方面:
(一)審判人員綜合司法素養的提升
從1988年到2018年,審判人員的教育背景和隊伍構成發生了極大的變化,從初高中無差異文化水平到博士專業化研究型水平,從公務員招考到律師隊伍、法學家隊伍中選任,從法律專業型教育到復合型教育背景人才。這一系列司法隊伍的人才選用,直接提升法官的司法素養,也能在商標糾紛的判決書中體現。法官綜合歷史文化、社會經濟發展的大環境、國家經濟政策導向作出政治效果、法律效果、社會效果三統一的裁判,促進良性競爭、保護創新和規范經營。而知識產權教育也發展迅猛,從最初的培養知識產權法學第二本科學位,至全面建立起從本科到博士的知識產權人才教育培養體系,直接增強商標糾紛審判法官后備隊伍的專業素養。而法官的審判技能也在法院系統的專門培訓經費的保障下以及國家法官學院支撐下獲得可持續的提升。也就意味著,法官的素養從教育到法庭在構建的一個閉合的法律理論到法律實踐的循環體系中而獲得不斷提升。
(二)商標糾紛審判體系日趨完善
對于專業化程度要求較高的商標糾紛案件會因行政區劃經濟不同、企業分布不同而糾紛量不同,糾紛分布過于分散不利于商標糾紛解決機制的專業化,從公報案例和指導案例的地域分布就可以看到江蘇、上海經濟活躍的地方知識產權糾紛相對增加。最高人民法院就商標糾紛案件的一審規定了由中級人民法院受理以及最高人民法院確定的基層人民法院管轄,且對訟爭案件的標的額對應的級別管轄進行約束以確保案件的審判的專業化。而對馳名商標認定案件因需要對商標影響范圍進行考量,則由省、自治區、直轄市人民政府所在地市、計劃單列市中級人民法院、直轄市轄區內的中級人民法院管轄。且積極探索知識產權法院審判體系,在北京、上海、廣州設立知識產權法院。眾多的商標糾紛案件的審判管轄體系改革,所考量的都是審判的職業化、專業化、效率化,商標糾紛審判體系在改革中不斷探索和日趨完善。
(三)判決說理不愿說、不敢說、不會說
判決說理目前仍然存在體制機制上不允許法官和激勵法官對案件判決進行充分說理的地方。在既有的研究中,法院的審委會制度、僵化的訴訟文書樣式、對判決書錯誤的容忍是導致法官不愿說理的因素,認為應當通過廢除審委會制度、簡化訴訟文書樣式和建立判例制度等[2],可以增強法官判決說理。對法官判決說理缺乏激勵的理由是作為公務員的法官,判決說理或者說績效考核對其高收入或者晉升沒有必然聯系而無法激勵法官,應加大“裁判文書說理質量”在法官考核中的權重以及將裁判文書說理不充分作為法定上訴理由等[3]。也有從判決書判決理由一般也不可能作為法律來引用,不大可能產生更多的司法上或者是學術上的個人功效,尤其是在中級、基層人民法院[4]。而另一個基于最高法指導案例的實證研究認為,判決說理的充分性與案件性質的嚴重性、案件審級無涉,而與案件復雜程度及“兩造”對抗程度有關[5]。
廢除“審委會”的提議在目前要求案件政治效果、社會效果、法律效果相統一的司法環境下還是需要暫緩,雖然員額制之下的案件終身責任制,但是部分案件涉及面廣、社會關注度高的案件可能更加偏向于政治效果和社會效果而較少顧及法律效果,審委會制度的存在可減輕此類案件的審判法官的責任和心理壓力,而要求三個效果的統一也是導致法官不愿、不敢說理的因素之一。關于需要簡化訴訟文書樣式的提議,我們需要認真審視的是,最高法公布的訴訟文書樣式精細到判決撰寫的每個要素,這樣的要求保證的是判決書最基本的可讀性、最低程度的“看得見的正義”,不至于出現無裁判理由的判決文書。關于對判決書出現筆誤更正的批判應該審視的是,其目的在于保障當事人的合法權益,而不是為了更正法官的錯誤,其根本的法律原則在于無救濟既無權利,在司法官出現錯誤影響當事人的權利時,應當有救濟程序去維護當事人的合法權益。
司法體制機制改革,員額法官只要求親歷性的事項必須做,撰寫判決書也可以由司法輔助人員完成,只需員額法官校稿,則產生由員額法官給出判決結果而司法輔助人員撰寫判決書兩種相分離的情況,另一種意義上的“審”而不判,“判”而不審的情況則會出現,判決書的說理質量會下降、法官不會說理也因此形成。法官工資套改后,仍然是公務員管理體制,大量的案件還是消化在基層和中級人民法院,無論是收入還是政治前途仍不足以激勵基層法官生產優秀的判決書。

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