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深圳市首例侵犯軟件著作權(quán)入罪案

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【案件背景】
該案是一場因“圖像預處理”侵犯軟件著作權(quán)罪案件,前后歷時一年多,最終在2015年9月17日宣判。軟件著作權(quán)侵權(quán)案件并不少見,但是維權(quán)成功的并不多,通過刑法手段維權(quán)的更是少之又少。究其原因,主要在于侵權(quán)證據(jù)難以收集。計算機軟件往往涉及計算機程序技術(shù),在對涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品進行技術(shù)鑒定即證明兩款產(chǎn)品的軟件具有關(guān)聯(lián)性時比較困難,尤其是當在涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品加密的情況下,對其與被涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品比對更是困難,權(quán)利人要獲得充足的證據(jù)才能得到司法機關(guān)的支持。本案最大的啟示在于,在軟件著作權(quán)侵權(quán)糾紛中,鑒定起著決定性的作用,在軟件著作權(quán)案件中,被害單位在主張被告人侵權(quán)事實時,應當提交涉案軟件與權(quán)利人的軟件具有“同一性”的鑒定報告。但在實踐操作中,往往不能很順利地獲取到被告人的目標代碼以及源代碼,因而無法進行“同一性”比對,因此需要熟悉司法機關(guān)對軟件著作權(quán)侵權(quán)案件認定的關(guān)鍵點和鑒定程序,組織被害單位技術(shù)人員共同探討突破口,并將具有可行性方案積極與鑒定專家溝通,并從專業(yè)角度爭取到權(quán)威鑒定意見書。
【案情簡介】
2012年7月20日,張××、陳××將其共同享有的《×××軟件》(以下簡稱涉案侵權(quán)軟件)轉(zhuǎn)讓給×H公司,并簽訂了《計算機軟件著作權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。2012年12月1日,國家版權(quán)局出具證書號為軟著登字第××號的《計算機軟件著作權(quán)登記證書》,證書記載:著作權(quán)人為×H公司,開發(fā)完成日期為2009年9月9日,權(quán)利取得方式為受讓,權(quán)利范圍為全部權(quán)利。
被告人李××注冊成立深圳市HCRZ科技有限公司(以下簡稱HCRZ公司),在寶安區(qū)西鄉(xiāng)黃田草圍第一工業(yè)區(qū)租賃廠地生產(chǎn)攝像頭,并未經(jīng)原告×H公司授權(quán)在其生產(chǎn)的攝像頭上安裝×H公司所有的涉案侵權(quán)軟件。
2014年5月30日10時,×H公司代表張××向公安機關(guān)舉報被告人李××所有的HCRZ公司生產(chǎn)的攝像頭軟件侵犯其公司研發(fā)的軟件著作權(quán)。2014年8月13日,公安機關(guān)在位于深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)黃田草圍第一工業(yè)區(qū)HCRZ公司查獲各類型攝像頭5000多個,其中安裝了涉案侵權(quán)軟件的HD-500T攝像頭477個,查獲電腦、燒錄器等工具,并將被告人李××當場抓獲。偵查機關(guān)從現(xiàn)場查獲的電腦中提取到對賬單,經(jīng)統(tǒng)計,被告人李××已銷售HD-500T攝像頭12899個,銷售額為980180元。
被害單位×H公司軟件著作權(quán)維權(quán)歷時一年多,其間被告人對于其侵權(quán)之事實一概不予承認。
被告人李××因涉嫌犯侵犯著作權(quán)罪于2014年8月13日被深圳市公安局寶安分局羈押,2014年8月14日被刑事拘留,2014年9月19日被逮捕。深圳市寶安區(qū)人民檢察院以深寶檢公一刑訴〔2015〕617號起訴書指控被告人李××犯侵犯著作權(quán)罪,于2015年3月11向法院提起公訴。法院依法適用普通程序組成合議庭,分別于2014年4月21日和2015年8月3日公開開庭審理了本案。
法院審理后認為:
(1)在軟件著作權(quán)人已經(jīng)證明了被控侵權(quán)人的軟件在軟件設計缺陷等方面與著作權(quán)人的軟件確實存在相同之處的情況下,被控侵權(quán)人對于其所謂合法來源既無法提供證據(jù)證明又不愿意提供相應軟件源代碼或者目標代碼的,可以判定雙方軟件之間構(gòu)成實質(zhì)性相同,侵權(quán)成立。本案中,被告李××,對于經(jīng)鑒定部門已經(jīng)出具了其公司的軟件在軟件設計缺陷等方面與著作權(quán)人×H公司的軟件確實存在相同之處的鑒定意見,僅是口頭否認所用軟件不是來源于×H公司,自稱是來源華強北,但對于具體來源卻無法提供證據(jù)證明且也無法提供涉案軟件對應的源代碼或者目標代碼,結(jié)合偵查機關(guān)在被告李××的電腦里找出了很多標有“×H”字樣的文件,特別在扣押李某電腦里也找出了涉案軟件的目標代碼,跟×H公司目標代碼一模一樣,已經(jīng)足有證明侵權(quán)事實存在。
(2)軟件著作權(quán)侵權(quán)案中涉案軟件的價值應以涉案產(chǎn)品的銷售金額作為認定依據(jù)。軟件的著作權(quán)價值包括軟件產(chǎn)品本身通過發(fā)行、出租、許可、轉(zhuǎn)讓等實現(xiàn)的利益,也包括實現(xiàn)軟件功能而形成的產(chǎn)品進入流通后產(chǎn)生的價值。本案中,從涉案軟件功能表明,其與硬件在實現(xiàn)產(chǎn)品使用性質(zhì)上具有不可分離性,且涉案軟件的價值即體現(xiàn)在涉案產(chǎn)品進入流通后產(chǎn)生的價值。被控侵權(quán)攝像頭的價值主要在于實現(xiàn)其產(chǎn)品功能的軟件程序,因此,涉案軟件著作權(quán)價值為涉案產(chǎn)品的主要價值構(gòu)成,應以涉案產(chǎn)品的銷售金額作為非法經(jīng)營額。
(3)公證購買是軟件著作權(quán)侵權(quán)類案件固定侵權(quán)事實的必要手段。知識產(chǎn)權(quán)案件取證難是共識問題,如何合法固定侵權(quán)事實成為該類案件維權(quán)的首要解決問題,現(xiàn)目前較為被認可的就是公證保全。本案中,著作權(quán)人通過公證購買手段獲取了涉案被控侵權(quán)攝像頭,并據(jù)此分析出涉案侵權(quán)軟件與其享有著作權(quán)的軟件間的關(guān)聯(lián)性,屬著作權(quán)人獲取涉案侵權(quán)事實存在的必要手段,并非引誘涉案犯罪行為的發(fā)生,該筆購買行為合理、合法;是著作權(quán)人維權(quán)的基礎。
最終法院認為,被告人李××以營利為目的,未經(jīng)著作權(quán)人許可,復制發(fā)行其計算機軟件,有其他特別嚴重情節(jié)的,其行為已構(gòu)成侵犯著作權(quán)罪。公訴機關(guān)指控罪名成立,法院予以支持。依照《中華人民共和國刑法》第二百一十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款之規(guī)定,判決如下:
一、被告人李××犯侵犯著作權(quán)罪,判處有期徒刑三年六個月,并處罰金人民幣二十五萬元(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2014年8月13日起至2018年2月12日止)。罰金限于判決生效后一個月內(nèi)向法院一次性繳納。
二、繳獲的侵權(quán)產(chǎn)品和作案工具均予以沒收。

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