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國內(nèi)外對(duì)姓名商品化的保護(hù)現(xiàn)狀

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來源:法制博覽

作者:徐新源

我國主要通過《民法總則》第99 條、2017 年實(shí)施的《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第20 條、《商標(biāo)法》第32 條規(guī)定申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)不能侵犯公民的在先權(quán)利,在理論上認(rèn)為姓名權(quán)屬于在先權(quán)利,2017 年最高人民法院雖然對(duì)姓名權(quán)與商標(biāo)權(quán)之間的矛盾做出新的規(guī)定,但該規(guī)定認(rèn)為只有相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆,才能認(rèn)定該商標(biāo)侵權(quán),要界定相關(guān)公眾是否產(chǎn)生混淆是艱難的過程,證據(jù)收集十分困難,因而此規(guī)定的實(shí)用性并不強(qiáng),不能很好地調(diào)解二者的矛盾。

美國等部分國家主要適用“公開權(quán)”制度,知名人物姓名等具有人格特征的商品化權(quán)益被稱為公開權(quán),美國在隱私權(quán)的基礎(chǔ)上以判例的形式對(duì)之予以保護(hù)。此外,法國等部分國家主要采用人格權(quán)的擴(kuò)展保護(hù)制度,人格權(quán)所派生的財(cái)產(chǎn)性價(jià)值由法國法院予以保護(hù),而英國與我國類似,并沒有采取有效的措施對(duì)名人姓名商品化進(jìn)行保護(hù),“姓名商品化權(quán)”僅存在學(xué)術(shù)界,是否納入法律,具有較大的爭議。


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