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注冊商標三年不使用侵權抗辯的法律效果完善

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筆者認為我國宜借鑒德國《商標法》第25條的制度理念,將注冊商標三年不使用根據以下不同情形,規定相應的侵權抗辯制度:
1)注冊商標從未使用但是注冊未滿三年。根據前文所述,商標經核準注冊后即獲得“商標權的期待權”,即法律在其核準注冊后三年內為其預留獲得專有使用的權利。據此,即使注冊商標自注冊后未實際使用,但是只要其注冊未滿三年,仍受《商標法》的保護,被訴侵權人未經許可使用該注冊商標即構成商標侵權,應停止侵權并支付注冊商標權人因制止侵權支出的費用。但因注冊商標權人尚未實際使用該注冊商標,被訴侵權人的使用不會對其造成實質性的損害,因此,被訴侵權人不承擔賠償責任。
2)商標注冊已滿三年仍未使用。對于注冊未滿三年的商標而言,判令他人構成商標侵權并承擔停止侵權的責任,是為了給注冊商標權人預留今后使用的權利。而對于核準注冊滿三年但是仍未實際投入使用的注冊商標來說,可推斷其沒有使用注冊商標的真實意圖,這種預留使用空間的做法既沒有必要也不適當,“商標權的期待權”亦失去存在的理由。此時,注冊商標權人提起商標侵權訴訟,若不能證明其在此前三年內真實使用過注冊商標,且不能提供未使用的正當理由的,被訴侵權人不構成商標侵權。
3)商標注冊后三年之內投入使用,但之后中斷使用超過三年。在商標注冊后三年內,使用商標于指定的商品或者服務之上,即滿足商標權取得的實質要件,“商標權的期待權”發展為真正意義上的商標權。但是該商標權的取得不是一勞永逸的,商標權存在的基礎仍然是商標起到標識作用。若連續中斷使用超過三年,將導致商標標識性逐漸變弱直至消失,標識性功能的喪失意味著其失去商標法保護的正當性。因此,針對此情形,在商標侵權訴訟中,注冊商標權人請求侵權救濟時,被訴侵權人以注冊商標權人前三年內未實際使用該注冊商標抗辯的,注冊商標權人不能證明此前三年內實際使用過該注冊商標,且不能提供未使用的正當理由的,被訴侵權人不構成商標侵權。
4)注冊商標中斷使用超過三年后,注冊商標權人又重新啟用該商標。注冊商標存在連續三年未使用的事實,若他人向商標局提出商標撤銷請求,基于行政行為的確定性,經商標局決定后該注冊商標即確定地死亡。但若在他人向商標局提出撤銷申請之前,注冊商標權人已經重新啟用該注冊商標,此時,宜承認注冊商標權人的誠信使用對“死亡商標權”具有復活效力,即注冊商標權人可以重新獲得注冊商標的專有權。此復活所達成的法律效果與注冊商標三年不使用侵權抗辯法律制度所欲達到的促進商標使用的立法目的相吻合。但是筆者認為宜對商標權復活加以適當限制,即在商標侵權訴訟中,被訴侵權人提出注冊商標三年未使用抗辯,而注冊商標權人以其已經恢復該商標的使用對抗的,法院應責令注冊商標權人提供最近一次開始使用該注冊商標的時間,若注冊商標權人持續三年中斷使用后,重新啟用發生在被訴侵權人使用之前,可認定其“死亡商標權”經其再次啟用取得“復活”效力,被訴侵權人的行為構成商標侵權。但是若注冊商標權人重新啟用發生在被訴侵權人使用之后,為了保護被訴侵權人基于對法律后果預測的信賴而實施的行為,不宜賦予“死亡的商標權”以復活效力,在此情況下,被訴侵權人的使用不構成商標侵權。

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